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岷县商标转让要警惕的陷阱
作者:定西元耀知识产权代理有限公司 时间:2022-12-24 08:50:06
根据有关法律规定,商标权作价投资金额应当少于总投资额的20%。商标权投资入股有以下两种情况:
第一,利用商标权的使用权入股投资,实际上就是定西商标注册方卖出自己商标的使用权,参与入股企业经营活动。在这种情况下,商标注册人应该要与被投资企业签订商标使用许可合同。
第二,把商标权投资入股的,简单而言,这种投资就是商标注册人将商标的使用权及部分处置交付给了被投资企业,由企业进行经营发展。这个时候商标注册人是没有权利处置自己的商标的,只有与被投资企业达成一致的协议,才能处置自己的商标,比如商标转让,允许别人使用该商标等等。所以,这一点就提醒了被投资企业,一定要和商标注册者签订长期的、独占或排他的商标使用许可协议,切实保护企业的利益。如果出现商标作为投资许可他人使用权益纠纷的问题,商标注册人与被投资企业的股权纷争是首要解决的,在商标撤资后,一方当事人继续使用原来作为投资的商标时,才能够追究其商标侵权责任。
在中国,按照著作权法规定,作品完成就自动有版权。那为什么我们要登记版权,版权登记有什么好处?作为知识产权项目规划真正专家,小编给大家讲讲!版权登记实行自愿原则,版权登记有什么好处?给自己原创的作品进行版权登记,这不仅是个人自我价值的一种体现形式,还是为作品作者获取更多权益和保障。就比如软件著作权登记文件,是对登记事项的初步证明,对确定软件著作权的归属、理顺著作权关系、减少著作权纠纷以及打击非法盗版等有着积极的作用。
此外,及时为已经完成的作品登记版权还能带来以下更多好处:
1、享受国家优惠政策:办理软件著作权登记的企业可享受国家各种优惠政策,包括投融资、税收、出口政策等。
2、双软认定的前提:软件著作权登记是企业办理双软认定(软件产品登记、软件企业认定)的必要前提。办理软件登记时要提交知识产权证明,此知识产权证明即指《软件著作权登记证书》。
3、版权可作为技术出资入股:《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》规定:计算机软件可以作为高新技术出资入股,而且作价的比例可以突破公司法20%的限制达到35%。甚至有的地方政府规定可以100%的软件技术作为出资入股,但都要求必须首先办理软件著作权登记。
4、申请科技成果的依据:科学技术部关于印发《科技成果登记办法》的通知第八条规定:办理科技成果登记应当提交《科技成果登记表》及下列材料:(一)应用技术成果:相关的评价证明(鉴定证书或者鉴定报告、科技计划项目验收报告、行业准入证明、新产品证书等)和研制报告;或者知识产权证明(专利证书、植物品种权证书、软件登记证书等)和用户证明。这里的软件登记证书指的是软件著作权登记证书和软件产品登记证书。其他部委也有类似规定;
5、企业破产后的有形收益:软件著作权作为企业的无形资产,不会随企业的破产而消失。企业破产后,无形资产的生命力和价值仍然存在,可以在转让和拍卖中获取有形资金;
6、予以重点保护:计算机软件著作权登记是我国著作权法规所规定的对计算机软件著作权保护的一项行政辅助管理措施,《计算机软件著作权登记办法》第二条和国务院18号文件均有规定,国家著作权行政管理部门鼓励著作权人进行计算机软件著作权登记,并对已登记的软件给予重点保护。
接下来中和小编就发一个示例,看了之后或许会更明白;保留原始创作证据。最有效省钱的办法是:
1,准备一部相机(不用多好的相机,能在底片上打上日期时间的即可),相机的购买发票如果能够保存下来更佳。
2,然后就很简单了,每当有作品创作出来,就对着作品拍一张照片即可。
3,维护工作更简单,保存好相机即可,需要的时候可以把照片洗出来或者拍完就洗一张照片出来,保存好即可。那么,相机,相机发票,照片,相机拍摄时间就构成了有效的证据链,根据司法判例,这样的作品创作时间是被法庭认可的。
只要证明你是作品的主人,那么著作权当然归属于你。该享有什么权利就享有什么权利。版权登记实际上是官方的证明,证明这个作品版权归属于你。相对来说,法庭无须判断就认可这个官方证明,而其他提交的版权归属证明需要法庭进行判断证据的有效性,会导致拖延诉讼时间或使得诉讼失败。
县级以上行政区划地名一般不得作为注册商标;商标中含常用词汇,商标所有人不得排斥他人对该词汇的合理使用;企业名称与注册商标有本质区别,企业名称可以称为定西商标注册,但是,企业名称不得许可他人使用。县级以上行政区划地名作为注册商标的相关问题。
原则上,县级以上行政区划不得作为注册商标使用,但是,下列情况则除外:该地名具有其他含义;该地名作为集体商标、证明商标使用;该商标已经存在并继续使用。
后两者比较容易理解,对于第一种情况,应当从下列方面考虑:是否表征地名以外的其他事务;是否具有与地名相区分的引申含义;是否属于与该地名相区别的其他地名。证明商标是指由对某种商品或服务具有检测和监督能力的组织所控制,而由其以外的人使用在商品或服务上,以证明商品或服务的产地、原料、制造方法、质量、精确度或其他特定品质的商标。
就直接侵犯商标专用权行为来说,法律并非不要求其主观过错和客观损害后果的发生,只是基于其特殊性,直接推定了主观过错和损害后果的存在而已。如果行为人能够证明其没有主观过错,客观上也没有导致相关公众的混淆,即使其实施的行为从表面上看属于几种直接侵犯商标专用权行为之一,也不应当认定其构成侵犯商标专用权行为。比较典型的体现就是对于“贴牌加工”的商标侵权与否的认定。
我们不妨来看一下这个案例:美国耐克公司在中国注册了“耐克”商标,核定使川在运动服装商品上。西班牙Cidesport公司在西班牙合法持有“耐克”商标,核定使用商品基本相同。西班牙的这家公司委托浙江省嘉兴市银兴制衣加工厂制作带有“耐克”商标的滑雪夹克,并出口至西班牙,产品不在中国网内销售。美国耐克公司将银兴制衣厂诉至深圳市中级人民法院。虽然产品不在中国销售,不可能造成中国的消费者混淆,但该法院仍以银兴制衣厂在同类商品上使用相同商标为由,判决其败诉。
除本案外.在类似的“贴牌生产”案件中,法院判决出口商败诉的不在少数。就间接侵犯商标专用权行为来说,《商标法》等法律法规对于其主观故意的要求是明确的。(商标法)第52条第3项、6项,(商标法实施条例)第50条第I项都规定其行为人应当是出于故意或明知。这些行为与直接侵犯商标专用权行为结合在一起,必然会导致相关公众的误认和混淆的发生,因此,法律对于其损害后果,实际上也是采用了损害后果推定的方式。
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